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改造公訴轉(zhuǎn)自訴制度有什么解決對策

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 952人看過

公訴轉(zhuǎn)自訴制度的內(nèi)在沖突

與不起訴裁量權(quán)的沖突。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,不起訴被劃分為法定不起訴、酌定不起訴和證據(jù)不足不起訴三類。法定不起訴是法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)不起訴,法律明確規(guī)定只能依法作出不起訴決定,人民檢察院沒有自由裁量的余地。對酌定不起訴的情形,檢察官享有起訴裁量權(quán)。對于具體案件起訴與否,由人民檢察院酌情而定。證據(jù)不足不起訴應(yīng)當(dāng)是法定不起訴的一種,而非一種獨(dú)立的不起訴形態(tài)。

不起訴裁量權(quán)有其存在的必要性。檢察機(jī)關(guān)通過對特定刑事案件行使不起訴裁量權(quán)可以達(dá)到對刑事案件的分流,提高訴訟效率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)效率基礎(chǔ)上的公正。公訴轉(zhuǎn)自訴制度對檢察機(jī)關(guān)不起訴決定的穩(wěn)定性和終止訴訟的權(quán)威性造成了一定損害。**海默曾經(jīng)說過:“一個(gè)發(fā)達(dá)的法律制度經(jīng)常試圖阻礙壓制性權(quán)力結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),其依賴的一個(gè)重要手段便是通過在個(gè)人和群體中廣泛分配權(quán)利以達(dá)到權(quán)力的分散與平衡,強(qiáng)化對不起訴制約的措施,的確能夠有力地遏制起訴裁量權(quán)被濫用的傾向?!?/p>

而根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,只要被害人對不起訴決定不服,便有權(quán)向人民法院提起自訴,這無疑對檢察機(jī)關(guān)的起訴裁量權(quán)造成了侵害。這一規(guī)定幾乎使人民檢察院的起訴裁量權(quán)形同虛設(shè),很大程度上將導(dǎo)致起訴裁量權(quán)因?yàn)樾惺箍臻g過于狹窄而阻礙其應(yīng)有功能的發(fā)揮。

制造了訴訟程序間的沖突。公訴轉(zhuǎn)自訴制度首先使公訴程序和自訴程序各自的統(tǒng)一性受到了破壞。自訴案件的首要追求是效率,而公訴案件的首要追求是公正,兩者的價(jià)值首選不同。公訴轉(zhuǎn)自訴制度將追求公正的案件劃到追求效率的案件的行列,破壞了自訴案件的統(tǒng)一性。刑事訴訟法對于公訴程序有明確的規(guī)定,其與自訴案件程序相比更為復(fù)雜、證明要求更高。自訴案件體現(xiàn)的是私人對于犯罪的追訴,在程序上相對簡化,并且接近或者直接套用民事訴訟的程序規(guī)則。而公訴轉(zhuǎn)自訴夾在兩者當(dāng)中,使得公訴程序和自訴程序都失去統(tǒng)一性,且使自訴案件的三個(gè)類別不統(tǒng)一,而公訴案件也采取了兩種程序待遇,造成了不必要的程序割裂,不利于維護(hù)法律的統(tǒng)一。其對于公訴程序整體性的損害尤為突出。

其次,法律對公訴程序和自訴程序給予了不恰當(dāng)?shù)牟顒e待遇。主要表現(xiàn)在:第一,在審判程序的啟動上,對自訴的要求比公訴更為苛刻。對公訴案件進(jìn)行的立案審查主要是一種程序性審查,對自訴案件的立案審查卻包括程序?qū)彶楹蛯?shí)體審查兩個(gè)方面。因此,自訴案件的受理?xiàng)l件比公訴案件嚴(yán)格得多。第二,在審理程序的適用上,自訴案件的程序顯得過于單一。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,公訴案件的審理有普通程序和簡易程序之分。而對于自訴案件,雖然刑事訴訟法第一百七十條前兩款規(guī)定的自訴案件可以適用簡易程序,但法律并未規(guī)定可以適用普通程序進(jìn)行審理,即使是對自訴案件中相對較為復(fù)雜的案件。因此造成實(shí)踐中法院幾乎無一例外地適用簡易程序?qū)徖砣愖栽V案件,形成公訴案件與自訴案件在適用審理程序上的失衡狀態(tài)。

帶來了證據(jù)法上的沖突。公訴轉(zhuǎn)自訴案件在證據(jù)法上首先引起的沖突是被害人身份的尷尬。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,被害人在公訴案件中具有類似于證人的身份,他所了解的案件情況將作為公訴方可利用的證據(jù)。而在美國則明確地把被害人作為證人看待。被害人在本質(zhì)上具有證人的特征。然而當(dāng)被害人對于本該由公訴機(jī)關(guān)提起公訴的案件進(jìn)行自訴時(shí),他的身份卻發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)。此時(shí)他作為原告,無法以證人身份作證,也無法享受“被害人陳述”可以作為證據(jù)使用的訴訟待遇。在公訴轉(zhuǎn)自訴案件中,被害人的證人身份已經(jīng)讓位于控訴人的身份。而根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,證人身份應(yīng)當(dāng)優(yōu)先。行刑事訴訟法自身作出了自相矛盾的規(guī)定,令被害人無所適從。

其次,公訴轉(zhuǎn)自訴案件引起的重要沖突還有證明責(zé)任的不合理轉(zhuǎn)移。我國刑事訴訟法明確規(guī)定,公訴案件的證明責(zé)任由公訴機(jī)關(guān)承擔(dān)。而自訴案件證明犯罪的責(zé)任由自訴人承擔(dān),如果自訴人無法完成證明責(zé)任,自訴人將為此承擔(dān)不利的法律后果。人民法院對于自訴案件進(jìn)行審查后認(rèn)為缺乏罪證的自訴案件,如果自訴人無法提出補(bǔ)充證據(jù),法院應(yīng)當(dāng)說服自訴人撤回自訴或者裁定駁回自訴。自訴人作為個(gè)人,法律沒有賦予其相應(yīng)的調(diào)查取證的權(quán)利。并且從公訴轉(zhuǎn)自訴案件的性質(zhì)來看,此類案件可以是情節(jié)較輕的也可以是情節(jié)較重的,輕重之間并沒有嚴(yán)格、清晰的界限。照此規(guī)定,殺人、搶劫、強(qiáng)奸等嚴(yán)重的暴力犯罪案件都有可能出現(xiàn)在自訴案件范圍之內(nèi)。而這些案件的偵查本身相對復(fù)雜、取證較為困難,只有專門的偵查機(jī)關(guān)運(yùn)用專業(yè)的偵查技術(shù)才有可能查明,現(xiàn)在法律將這類案件交給能力和權(quán)力都非常有限的個(gè)人來調(diào)查,顯然不切實(shí)際。因而實(shí)際上自訴人很難以完成指控犯罪的責(zé)任。

刑事起訴制度長期發(fā)展演進(jìn)的過程就是刑事追訴權(quán)的行使方式由私人追訴主義過渡到國家追訴主義的過程。現(xiàn)今,國家追訴主義已經(jīng)為世界各國所普遍采用。自訴因?yàn)槠渚哂幸恍┎荒芡耆还V所取代的特性,在一定范圍內(nèi)長期存在具有現(xiàn)實(shí)的合理性與正當(dāng)性。但各國幾乎一致采取了公訴占主導(dǎo)自訴為補(bǔ)充的刑事起訴方式。在實(shí)行公訴兼自訴的絕大多數(shù)國家里,法律對自訴案件的范圍都進(jìn)行了嚴(yán)格的限定,自訴方式一般只適用于涉及公民人格、名譽(yù)、健康、財(cái)產(chǎn)等個(gè)人權(quán)益,同時(shí)情節(jié)較為輕微、危害不大的案件。即使是在自訴案件中,公訴權(quán)的干預(yù)和救濟(jì)也時(shí)常嚴(yán)陣以待。且國家援助原則成為現(xiàn)代自訴制度的一項(xiàng)普遍性原則。公訴案件范圍不斷擴(kuò)大,自訴案件范圍不斷縮小是世界刑事訴訟起訴方式的發(fā)展趨勢。而我國卻逆潮流而動,這不僅將導(dǎo)致公訴轉(zhuǎn)自訴制度無法收到實(shí)效,也將導(dǎo)致在國際刑事司法交流中失去對話平臺。

改造公訴轉(zhuǎn)自訴制度的解決對策

對權(quán)力的監(jiān)督和對權(quán)利的保障其實(shí)是一個(gè)問題的兩個(gè)方面,如果有一種制度可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)對權(quán)利的保障和對權(quán)力的監(jiān)督,就可以有效避免公訴轉(zhuǎn)自訴制度的尷尬。由于傳統(tǒng)的法律工具論思想的影響,我國的公訴轉(zhuǎn)自訴制度作為我國職權(quán)主義訴訟程序中的一環(huán),自然不免帶有強(qiáng)烈的工具主義的特點(diǎn)。第一,檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定的過程是在不公開中通過行政式的審查作出的,沒有第三方力量的介入;第二,毫不知情的被害人知曉這一決定后,如果不服進(jìn)行申訴,則是再一次鉆進(jìn)了程序的黑箱,最終懵懵懂懂地跑出來;第三,如果被害人決定自訴,他的地位和能力幾乎決定了他沒有成功的可能。

也就是說,被害人除了服從檢察機(jī)關(guān)的決定沒有別的選擇。所以,必須對不起訴裁量權(quán)的行使引入法官裁判,使不起訴制度具有典型的訴訟形態(tài)。如果法官認(rèn)可不起訴決定,不起訴決定便具有了穩(wěn)定性和終止訴訟進(jìn)程的效力。如果法官認(rèn)為不起訴決定不合理,便采用第二種解決辦法。這一辦法是借鑒德國的“強(qiáng)制起訴”程序或者日本的“準(zhǔn)起訴”制度。德國的“強(qiáng)制起訴”制度是指對于檢察機(jī)關(guān)怠于行使控訴權(quán)的案件,受害人向法院提出申請,法院審查認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)的不起訴決定不當(dāng)時(shí),裁定由檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,檢察機(jī)關(guān)有義務(wù)執(zhí)行法院的裁定。日本的“準(zhǔn)起訴”制度則是指法院根據(jù)告訴人的申請,認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)的不起訴決定不當(dāng)時(shí),指定律師代表國家向法院提起公訴。兩種制度的共同點(diǎn)是法院有否定檢察機(jī)關(guān)不起訴決定的權(quán)力,只不過德國采用的方法是法院裁定檢察機(jī)關(guān)提起公訴,而日本則是指定律師代表國家提起訴訟,兩國均沒有將責(zé)任向被害人一推了之,公訴案件仍然保留了公訴性質(zhì)。

我國對公訴轉(zhuǎn)自訴制度的改造,不管借鑒哪國模式,都必須以建立司法審查制度為前提。司法審查制度使不起訴制度具有了訴訟形態(tài),而不是游離于訴訟形態(tài)之外。具體而言,就是確立被害人司法審查申請制度。保留被害人對于不起訴案件的監(jiān)督權(quán)利,但其作用僅限于申請發(fā)動公訴的權(quán)利。由法律規(guī)定被害人對于符合一定條件的案件向人民法院提出申請,請求人民法院對公安機(jī)關(guān)、人民檢察院所作出的不予追究刑事責(zé)任的決定進(jìn)行審查。如此已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)對權(quán)力的監(jiān)督。

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寧秀剛

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江蘇登壹律師事務(wù)所

簡介:

寧秀剛律師畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院,法學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位,2009年獲國家司法部頒發(fā)的法律職業(yè)資格證書,擅長刑事和民商事糾紛的處理,尤其擅長死刑犯罪辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)、經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)以及不滿18周歲未成年人的聚眾斗毆、尋釁滋事、搶劫、強(qiáng)奸、盜竊等罪名辯護(hù),以及政府合作房地產(chǎn)建設(shè)工程PPP等項(xiàng)目糾紛的處理,在省市級報(bào)刊等發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇,是全國注冊律師、中華律師協(xié)會會員,現(xiàn)任江蘇登壹律師事務(wù)所副主任。

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