由于維持公司制度運行的基本原則之一———“資本多數(shù)決原則”的作用,大股東與小股東在對公司的控制力上差別很大。大股東由于持有公司多數(shù)(絕對多數(shù)或相對多數(shù))股份而對公司產(chǎn)生一種控制權(quán),公司的大股東濫用這種控制力侵害公司利益,從而間接對小股東產(chǎn)生損害引發(fā)的糾紛,就構(gòu)成我們這里講的大股東侵權(quán)糾紛。
公司本來就是股東為了追求經(jīng)濟利益而相互合作的一種形式,股東之間的利益首先
具有很強的一致性,否則合作無從談起。同時,公司堅持其“資合性”,股東依照對公司出資的多少劃分對公司的控制權(quán)利和利益分配比例。因此,大股東由于投入多,在公司中具有更大的利益,享有對公司的控制權(quán)也是無可厚非,甚至是必要的。現(xiàn)代公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)大都呈現(xiàn)股權(quán)日益集中的態(tài)勢。股權(quán)結(jié)構(gòu)的集中無疑可以使公司營運的監(jiān)控更有效率,但是一切有權(quán)力的人都容易濫用權(quán)力,這種制度設(shè)計是以增加股東的剝奪危險為代價的。
不幸的是,公司制度的潛在危險在我國一次又一次地得到實現(xiàn)。以上市公司為例,因為我國上市公司大部分由國有企業(yè)改制而來,國有企業(yè)獨家發(fā)起或作為主要發(fā)起人,向社會公眾募集股份并實現(xiàn)上市,上市公司實際上被一家或幾家國有企業(yè)牢牢控制著,不僅上市公司的重大經(jīng)營決策和日常事務(wù)被左右,而且與母公司間的不當關(guān)聯(lián)交易等利益輸送成為了普遍現(xiàn)象。
現(xiàn)代公司是由人和財產(chǎn)依照一定的法律規(guī)范組織起來的盈利性民事主體。公司法規(guī)定公司股東是公司利益的最終享有人,公司利益從而股東利益必須通過積極的經(jīng)營管理來實現(xiàn),因此,公司利益受到侵害實際上也就是股東本身的利益受到侵害。從這個意義上講,大股東侵害公司利益也就等于侵害小股東利益。大股東侵權(quán),雖然在表面上看是侵害了公司的權(quán)益,實質(zhì)上是侵害了小股東的權(quán)益。
自從1855年法國科爾瑪法院首創(chuàng)了禁止專為損害他人而行使所有權(quán)的著名判例后,1900年的《德國民法典》繼之以“權(quán)利的行使不得專以損害他人為目的”,明確禁止濫用權(quán)利,其后各國民法典紛紛仿效,競相確立了權(quán)利不得濫用的原則。股東權(quán)利同樣存在權(quán)利濫用的問題,我們應(yīng)當以“利益損害”標準作為控制權(quán)濫用的判定依據(jù),從制度上保障大股東與小股東之間的利益平衡。
但是,在新公司法出臺前,我們不無遺憾地看到,我國法律對防止大股東濫用控制權(quán)和對小股東的司法救濟都還基本上處于空白狀態(tài),這無疑使得大股東更加肆無忌憚地通過手中的控制權(quán)攫取公司利益,壓榨小股東。值得高興的是,新公司法終于在這方面有了突破性的進展。公司法第20條第二款規(guī)定:“公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當依法承擔賠償責任?!钡?1條規(guī)定:“公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益?!薄斑`反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。”第149條規(guī)定:“董事、高級管理人員不得有下列行為:(一)挪用公司資金;(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;(三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會、股東大會或者董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會、股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;(五)未經(jīng)股東會或者股東大會同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;(七)擅自披露公司秘密;(八)違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。”“董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當歸公司所有?!逼渲械?五)項即為針對控制股東(董事)利用自己的支配地位,奪取本應(yīng)屬于公司的有利機會,而損害公司及少數(shù)股東的利益的情形而增設(shè)的。
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