世界上的各個(gè)國家為了管理自己的國家都會都有自己的法律,但是由于很多法律所依照的原理都是類似而可以歸納成一個(gè)體系,根據(jù)地區(qū)的不同大致可以將很多法律稱之為大陸法系,而每個(gè)法系都是對犯罪的態(tài)度和判斷都是不一樣的。那么,大陸法系犯罪構(gòu)成要件是什么?
一、大陸法系犯罪構(gòu)成要件是什么?
犯罪構(gòu)成的理論在刑法學(xué)的理論體系中占有核心的地位。犯罪構(gòu)成作為認(rèn)定具體犯罪的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格,無論對司法實(shí)踐還是刑法理論,都具有重大意義:首先,犯罪構(gòu)成是定罪量刑的法律標(biāo)準(zhǔn);其次,行為符合犯罪構(gòu)成是行為人負(fù)刑事責(zé)任的基本事實(shí)根據(jù);最后,犯罪構(gòu)成是各國刑法理論的基礎(chǔ)和核心。因此,我們有必要對犯罪構(gòu)成要件進(jìn)行了解。本文將討論大陸法系關(guān)于犯罪成立要件的理論,并將其與我國的犯罪構(gòu)成作比較。
在大陸法系國家刑法理論中,犯罪乃“構(gòu)成要件該當(dāng)、違法、有責(zé)”的行為。犯罪成立的條件或稱“犯罪成立要件”,包括構(gòu)成要件的該當(dāng)性、違法性和有責(zé)性三部分。這種犯罪構(gòu)成理論體系,從結(jié)構(gòu)上看可以形象地稱為“遞進(jìn)排除”式的犯罪構(gòu)成理論體系。具體而言,在這種犯罪構(gòu)成理論體系中,對行為是否成立犯罪的判斷,鮮明地分出三個(gè)先后有序的層次:(1)一個(gè)行為要成立某種犯罪, 首先必須符合或該當(dāng)刑法分則所規(guī)定的該罪的構(gòu)成要件,構(gòu)成要件是一個(gè)“觀念形象”、犯罪的“類型輪廓”。只有符合這個(gè)“輪廓”外型,行為才有必要作進(jìn)一步違法性和責(zé)任的評價(jià)。(2 )當(dāng)一行為符合某一犯罪的構(gòu)成要件即具有“構(gòu)成要件該當(dāng)性”后,接著便要進(jìn)行違法性的審查。大陸法系刑法理論現(xiàn)今通說的觀點(diǎn)認(rèn)為,構(gòu)成要件是違法的類型,且不僅是違法性的認(rèn)識根據(jù),而且是其實(shí)質(zhì)根據(jù)-某個(gè)行為如果該當(dāng)構(gòu)成要件,一般就可以肯定它違法。但總有猶如“沒有火有時(shí)也會有煙”一樣的例外,這就是違法性的阻卻事由。違法性的評價(jià),主要就是對構(gòu)成要件該當(dāng)?shù)男袨槭欠窬哂兄T如正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等阻卻違法事由的判定。(3)對于構(gòu)成要件該當(dāng)、 違法的行為,其是否犯罪,最后必須審查行為有無責(zé)任。責(zé)任因素包括責(zé)任能力、故意和過失,以及期待可能性等內(nèi)容。(2)對于故意及過失是屬于構(gòu)成要件還是責(zé)任領(lǐng)域、 違法性認(rèn)識是否屬于責(zé)任,也是存在重大爭議的。如傳統(tǒng)的規(guī)范責(zé)任論主張罪過與期待可能性為責(zé)任因素,甚至把規(guī)范責(zé)任論等同于期待可能性理論;而目的行為論的規(guī)范責(zé)任論則認(rèn)為罪過是構(gòu)成要件和違法性領(lǐng)域的因素,違法性認(rèn)識及期待可能性則為責(zé)任因素,主張規(guī)范責(zé)任論是指導(dǎo)期待可能性理論以及包含違法性認(rèn)識因素的責(zé)任之理論的上位理論,如果沒有責(zé)任阻卻事由,行為最終就成立犯罪。大陸法系犯罪構(gòu)成理論這種結(jié)構(gòu)體系,明顯地體現(xiàn)了三個(gè)犯罪成立要件之間的序列性和由此決定的縱向貫穿性。從構(gòu)成要件該當(dāng)性,到違法性,再到有責(zé)性,呈現(xiàn)出嚴(yán)密的、不可逆轉(zhuǎn)的先后順序。后一要件的存在,以前一要件的滿足為前提。這與我國犯罪構(gòu)成四要件相互依存、相互作用的“齊合填充”程式大不相同:在大陸法系犯罪構(gòu)成理論中,行為該當(dāng)了刑法分則規(guī)定的構(gòu)成要件,可以是非違法的;行為該當(dāng)構(gòu)成要件并且具有違法性,也許是具有阻卻責(zé)任事由的、缺乏可歸責(zé)性,不構(gòu)成犯罪。正如我國學(xué)者所指出,我國犯罪構(gòu)成的四個(gè)方面的要件之間是“一存俱存、一無俱無”,而大陸法系犯罪論體系中某個(gè)要件可以不依賴其他要件而單獨(dú)存在,發(fā)揮其獨(dú)特的評價(jià)功能。
下面對大陸法系犯罪構(gòu)成理論中“構(gòu)成要件該當(dāng)性--違法性--責(zé)任”之三分法的通說進(jìn)行介紹。
大陸法系犯罪構(gòu)成理論中“構(gòu)成要件”的要素,包括行為主體、行為客體、行為、行為時(shí)的特別情狀(行為狀況)、行為結(jié)果等客觀要件,以及構(gòu)成要件的故意與過失之主觀要件。下面將一一說明:(1)行為主體,就是實(shí)施行為的人。在大陸法系理論中,行為主體不包括行為人的責(zé)任能力(其中,年齡亦是影響責(zé)任能力的因素)評價(jià)問題,而只是指是否在客觀上“具有實(shí)現(xiàn)該構(gòu)成要件的資格或能力”,因而任何人對大多數(shù)構(gòu)成要件均具有主體資格,只有那些法律規(guī)定須特定身份的人方能構(gòu)成的犯罪(如公務(wù)員受賄罪),以及唯限于行為人親自實(shí)行行為始能構(gòu)成的犯罪(如重婚罪),其主體資格受到限制。故行為主體的內(nèi)容只含“自然人與法人”及“特定身份”之內(nèi)容。(2)行為客體, 是指刑法規(guī)定的行為所侵害或攻擊的對象--人或物,它通常只規(guī)定于結(jié)果犯中。在大陸法系刑法理論中,與行為客體相關(guān)的一個(gè)范疇是“法益”。行為除侵害或攻擊行為客體外,還侵害“法益”?!胺ㄒ妗笔且环N不能具體掌握的“社會秩序的想象價(jià)值”,是刑法所保護(hù)的社會文化價(jià)值;法益不是構(gòu)成要件的內(nèi)容,但與違法性的評價(jià)密切聯(lián)系;侵害“法益”是任何犯罪都有的性質(zhì),有的犯罪如行為犯,沒有行為客體,但不可能沒有侵害的“法益”。(3)行為,是指符合構(gòu)成要件的犯罪事實(shí)。 它是構(gòu)成要件的核心。在大陸法系刑法理論中,對于刑法上的“行為”,歷來存在爭論,產(chǎn)生了因果行為論、目的行為論、社會行為論和人格行為論等學(xué)說?,F(xiàn)今較為普遍的觀點(diǎn)是,行為即“構(gòu)成要件該當(dāng)?shù)男袨椤?。如日本的小野清一郎認(rèn)為,“刑法上的行為,歸根到底是合乎構(gòu)成要件的行為?!毙袨榘ㄐ袨榈臅r(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施方法或手段在內(nèi)。(4)行為的狀況, 是指刑法規(guī)定的行為時(shí)的特定情形,如我國刑法典第246條侮辱罪中的“公然”, 在大陸法系犯罪構(gòu)成理論中即屬行為的狀況。(5)行為的結(jié)果, 即刑法規(guī)定的行為造成的結(jié)果。有的學(xué)者也將其視為“行為”內(nèi)部的東西。(6 )構(gòu)成要件的故意與過失。構(gòu)成要件的故意不包括違法性認(rèn)識,而僅包括犯罪構(gòu)成事實(shí)的認(rèn)識;構(gòu)成要件的過失不包括對主觀注意義務(wù)的違反,以及注意義務(wù)的認(rèn)識能力與履行能力,而僅包括客觀注意義務(wù)的違反性。所謂客觀注意義務(wù),是指行為人依社會共同生活的行為準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎從事,以避免其行為發(fā)生危險(xiǎn)破壞他人法益,而保持對客觀情勢所應(yīng)有的注意義務(wù);具有對客觀注意義務(wù)的違反,一般就可以認(rèn)定違反了主觀注意義務(wù),但行為人有可能因生理缺陷(如近視、色盲、耳聾等)、心理缺陷(如智力不足)、欠缺在特定情形下所必需的特定技能或經(jīng)驗(yàn)(如駕駛汽車或游泳)等特殊情況,排除主觀的注意義務(wù)之違反性。
以上對大陸法系犯罪構(gòu)成理論的了解,下面將其與我國刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成作比較。
首先,要說的是,關(guān)于犯罪構(gòu)成的理解,兩者是有差別的。
我國犯罪構(gòu)成理論和大陸法系犯罪構(gòu)成理論,在體系及其表現(xiàn)的價(jià)值觀念上存在的不同,是有歷史、社會政治、文化等復(fù)雜原因的。不論什么法系、什么國家,其犯罪構(gòu)成理論的宗旨無疑都是共同的,這就是為追究犯罪、認(rèn)定行為是否犯罪提供一套盡可能條理分明、邏輯嚴(yán)密、內(nèi)部協(xié)調(diào)的理論體系,并求得與相關(guān)刑法理論的相互和諧。然而,我們發(fā)現(xiàn)不同法系之間甚至同一法系不同國家之間的犯罪構(gòu)成理論卻存在著很大的差別,這種現(xiàn)實(shí)表明,選擇不同的犯罪構(gòu)成理論來實(shí)現(xiàn)相同的宗旨,是完全可能的。
我國犯罪構(gòu)成理論中所講的要件,不存在“構(gòu)成要件”與“犯罪成立要件”的區(qū)分,亦即犯罪的構(gòu)成要件也就是犯罪的成立要件,作為“構(gòu)成”的要件已經(jīng)將犯罪成立所必需的種種因素包含在內(nèi),大陸法系犯罪構(gòu)成理論中借助“違法性”及“責(zé)任”來評價(jià)的因素,在我國犯罪構(gòu)成理論中已經(jīng)內(nèi)涵于構(gòu)成要件中,構(gòu)成要件之外不再有對犯罪成立與否需要考慮的東西了。但是在大陸法系犯罪構(gòu)成理論中,“構(gòu)成要件”則僅僅是事實(shí)的評價(jià),經(jīng)過這一事實(shí)評價(jià)后的行為是否犯罪是不能絕對肯定的,“構(gòu)成要件”與“犯罪成立要件”是不可混淆的。正因?yàn)槿绱耍谶@種犯罪構(gòu)成理論體系內(nèi),有的學(xué)者為了概念的條理分明,將“犯罪成立要件”稱為“一般成立要件”,用于指稱刑法總則對構(gòu)成要件該當(dāng)性、阻卻違法事由及責(zé)任因素的規(guī)定,將刑法分則對各種犯罪構(gòu)成要件的規(guī)定稱為“特別成立要件”,用于指稱刑法分則或其他特別刑法所規(guī)定的“犯罪的類型”。
其次,關(guān)于犯罪具體構(gòu)成要件方面的對比。
在我國刑法理論中,犯罪構(gòu)成(亦即犯罪成立)的整體或系統(tǒng),首先或在第一層次上,由犯罪主體要件、犯罪主觀要件、犯罪客觀要件和犯罪客體要件四個(gè)方面的要件組成。這種犯罪構(gòu)成理論的體系,從組成結(jié)構(gòu)模式上可以形象地稱之為“齊合填充”式的犯罪構(gòu)成理論體系。在這種理論體系中,一個(gè)行為,只要同時(shí)符合或齊備這四個(gè)方面的要件,就成立犯罪,缺少任何一個(gè)方面的要件,犯罪便無存在的余地;而且,撇開論述上的邏輯順序不談,這四個(gè)方面的要件是誰也不會獨(dú)立在先、誰也不會獨(dú)立在后,任何一個(gè)方面的要件,如若離開其他三個(gè)方面的要件或其中之一,都將難以想象;要件的齊合充分體現(xiàn)出要件的同時(shí)性和橫向聯(lián)系性。要件“齊合填充”之特色十分顯現(xiàn)理論上把預(yù)定的“犯罪”分割為四塊要件,依此理論的實(shí)踐分別填充、一一對號入座并綜合認(rèn)定犯罪。這種同時(shí)、分割性的齊合填充式的行為審查,也決定了行為成立犯罪其評價(jià)過程必定是綜合性的。與我國不同的是,大陸法系犯罪構(gòu)成理論并不是在觀念上首先將一個(gè)預(yù)定的“犯罪”分割成若干單元,而是始終將行為作為一個(gè)整體,“犯罪成立要件”的內(nèi)容不是行為分割后的單元(即犯罪由哪些體現(xiàn)犯罪性質(zhì)的因素組成),而是“整體的行為是否具有某種性質(zhì)(即構(gòu)成要件該當(dāng)性、違法性、有責(zé)性)”。因而可以說,我國犯罪構(gòu)成理論是將行為的不同部分劃分為各個(gè)構(gòu)成要件,而大陸法系資產(chǎn)階級犯罪構(gòu)成理論是將行為整體的不同意義劃分為不同的犯罪成立要件。
大陸法系犯罪構(gòu)成理論的三分結(jié)構(gòu)體系,雖與法律對犯罪諸要素的規(guī)定不具直接聯(lián)系,注重理論的抽象研究,但其邏輯思考過程:從構(gòu)成要件該當(dāng)性,到違法性,再到有責(zé)性,有著嚴(yán)密、不可逆轉(zhuǎn)的先后順序,使得犯罪構(gòu)成理論上對犯罪成立要件的敘述,與實(shí)踐認(rèn)定犯罪的過程之現(xiàn)實(shí)基本保持了形式上的一致(當(dāng)然,具體的要素認(rèn)定過程,有時(shí)具有跨越性,比如責(zé)任能力明顯欠缺的場合,無須先去細(xì)致考察行為的違法與否),反映了理論的“實(shí)踐品格”。但是需要強(qiáng)調(diào)的是,盡管構(gòu)成要件及違法性的因素中均包含主觀性和規(guī)范性因素的觀點(diǎn),在當(dāng)今大陸法系犯罪論中絕大多數(shù)刑法學(xué)者所接受,但構(gòu)成要件該當(dāng)性、違法性到有責(zé)性的遞進(jìn),體現(xiàn)的是一種從外在、客觀為主到內(nèi)在、主觀為主的評判過程和順序,也是不言自明的。這種直觀地反映了刑事訴訟循序漸進(jìn)的過程,在我國犯罪構(gòu)成理論很難體現(xiàn)。因?yàn)橹黧w、主觀方面的東西都可以歸入有責(zé)判斷事由,很難說什么被考慮在前,什么被考慮在后。
再者,兩種犯罪構(gòu)成理論中的“責(zé)任”因素所處地位不同,而且關(guān)于“違法性”在刑法中的體現(xiàn)也不同。
在大陸法系犯罪論中,責(zé)任因素是犯罪成立的關(guān)鍵或最后決定因素。一個(gè)行為即使符合構(gòu)成要件、具有違法性,還要就是否有責(zé)任進(jìn)行審查判斷,如果責(zé)任被阻卻,行為是不具有犯罪性的。這種刑法理論在刑事司法實(shí)務(wù)中的積極作用在于,它促使司法人員高度關(guān)注行為人的責(zé)任狀況,對于符合刑法分則規(guī)定的構(gòu)成要件的行為是否構(gòu)成犯罪,行為人是否有責(zé)任也會成為控辯雙方爭論的側(cè)重點(diǎn)。把責(zé)任作為犯罪成立的一個(gè)要件,并且把它作為對犯罪成立與否作最后審查的一個(gè)要件,從形式上充分體現(xiàn)了刑法對個(gè)人權(quán)利保障的重視。
在我國,由于犯罪構(gòu)成理論的體系決定,在認(rèn)定犯罪的過程中,刑事責(zé)任實(shí)際上并不是一個(gè)舉足輕重的范疇,它可以說生存于犯罪與刑罰的夾縫中,地位顯得無關(guān)緊要甚至變得十分卑微。在理論上,刑事責(zé)任可以成為犯罪與刑罰二者的連接樞紐,可以說明有些犯罪雖然沒有受到刑罰處罰但它還是有刑事責(zé)任的,僅此而已。這顯然大大降低了刑事責(zé)任的應(yīng)有地位。而且,在我國長期的刑法學(xué)研究中,許多著述很少論述刑事責(zé)任的內(nèi)容,甚至歷來教科書也極少列專章加以論述,對于刑法的內(nèi)容,一般也都認(rèn)為是兩部分-犯罪與刑罰,而未有刑事責(zé)任的一席之地。
關(guān)于對違法性的掌握問題。大陸法系犯罪構(gòu)成理論中的違法性判斷存在超法規(guī)性,而我國刑法中的排除犯罪性行為和客體要件都由刑法規(guī)定;大陸法系犯罪構(gòu)成理論中的實(shí)質(zhì)的違法性,一般沒有程度的差別,只有“是”與“否”的問題,而我國刑法中的犯罪客體要件與犯罪概念中的社會危害性緊密聯(lián)系,體現(xiàn)行為的社會危害性及其程度。
最后,關(guān)于犯罪構(gòu)成要件的設(shè)置的側(cè)重點(diǎn)方面不同。
我國犯罪構(gòu)成要件的設(shè)置注重實(shí)體性、犯罪諸要素的內(nèi)容,大陸法系犯罪構(gòu)成理論對構(gòu)成要件的設(shè)置注重程序性、犯罪諸要素的形式,決不能以他們“責(zé)任”的標(biāo)準(zhǔn)來要求我們“刑事責(zé)任”的地位,以他們的犯罪構(gòu)成要件標(biāo)準(zhǔn)來評價(jià)我們的犯罪構(gòu)成要件標(biāo)準(zhǔn)。如果說借鑒大陸法系犯罪構(gòu)成理論體系的合理精神,在我們犯罪構(gòu)成理論體系下,力求注重實(shí)體的同時(shí),加強(qiáng)“程序的正當(dāng)”、牢固樹立罪刑法定和訴訟中的“無罪推定”、“疑罪從無”意識,則是十分必要的。
總之,每一個(gè)犯罪都有其具體構(gòu)成要件;任何行為只有符合某種犯罪的具體構(gòu)成要件,才能成立犯罪;此罪與彼罪的界限,也是由具體構(gòu)成要件決定的。因此,學(xué)習(xí)好犯罪的構(gòu)成要件,對于我們更好認(rèn)識犯罪,制止和與預(yù)防犯罪有重要意義。
綜上所述,大陸法系對犯罪的概念基本上和中國是非常類似,所以在學(xué)習(xí)這種法系的時(shí)候可以參照中國的法律,尤其是在犯罪的問題上所適用的原理上無論是哪個(gè)法系都是通用,所以如果有什么其他問題可以咨詢律師。
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