1995年《仲裁法》頒布實施后,學(xué)術(shù)界對國內(nèi)外商事仲裁司法監(jiān)督的雙重標準進行了長期的爭論。其核心內(nèi)容是國內(nèi)法院是否應(yīng)當(dāng)對國際商事仲裁的實質(zhì)內(nèi)容進行監(jiān)督,形成了“全面監(jiān)督”和“程序監(jiān)督”兩種觀點。本文擬從世界各國仲裁司法監(jiān)督的立法和實踐出發(fā),圍繞上述兩種截然相反的觀點,進一步探討這一問題。國際商事仲裁的司法監(jiān)督模式
從國際條約和各國仲裁立法與實踐來看,世界各國對涉外商事仲裁的司法監(jiān)督大致有以下幾種模式:
(I)國內(nèi)法院基于公共政策原因不干預(yù)涉外仲裁實質(zhì)性問題的模式
這是主要國際法院采用的方法大多數(shù)國家的商事仲裁條約和國內(nèi)仲裁立法。在國際商事仲裁興起的近20年中,法院鼓勵和支持仲裁,盡量減少對仲裁的監(jiān)督和干預(yù),已成為一種國際趨勢。例如,1958年聯(lián)合國在紐約通過的《承認及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》,1965年華盛頓國際投資爭端解決中心簽署的《解決各國國民與其他國家國民之間投資爭端公約》,1985年6月貿(mào)易法委員會制定的《示范法》對涉外仲裁的實質(zhì)性審查都持否定態(tài)度。原因是,如果承認國內(nèi)法院有權(quán)對涉外仲裁裁決進行實質(zhì)性司法審查,就等于將仲裁程序置于法院程序之下,這有悖于仲裁裁決的終局性。大陸法系國家和受大陸法系影響的國家,除法國國內(nèi)仲裁允許就仲裁的實質(zhì)性問題向法院提出上訴外,均采取了法院不因公共政策以外的原因干預(yù)仲裁實體的方法。原則上,即使裁決明顯錯誤,仲裁員的決定也不能被法院推翻(II)即使不是由于公共政策問題,國內(nèi)法院也有權(quán)監(jiān)督涉外仲裁的實質(zhì)性問題(以下簡稱“綜合監(jiān)督模式”)
英國《1950年仲裁法》賦予國內(nèi)法院通過強制性條款干預(yù)仲裁實體問題的權(quán)力,干預(yù)的原因不僅限于公共政策。也就是說,仲裁員必須就特殊案件向法院作出陳述,法院將對仲裁產(chǎn)生的法律問題作出決定,這就是所謂的“特殊案件陳述程序”。此外,不能排除法院對法律糾紛仲裁的管轄權(quán)。當(dāng)事人合同中排除案件陳述程序的條款被視為違反公共政策,因此不具有任何效力。法律還規(guī)定,法院有權(quán)根據(jù)明顯的事實和法律錯誤撤銷裁決。盡管《1950年英國仲裁法》早已修訂,但一些國家仍然實施參照《英國仲裁法》制定的法律
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