一、反不正當競爭與知識產權保護的關系如果提到“對知識產權給予刑法保護”,甚至在單行知識產權法中加入刑事處罰條款,很少有人會反對或感到不理解。從歷史的原因看,古代中國以刑法為主,經歷了數千年。此外,中國改革開放(即開始走向依法治國)之初,知識產權中的很少一部分,即已經被法律承認為某種“依刑法產生的民事權利”。最具代表性的,是中國1979年《刑法》的一百二十七條。在尚無民事立法確認“商標專用權”的當時,卻已規(guī)定了如果侵害他人商標專用權,應負何種刑事責任。從國際原因看,世貿組織的知識產權協議,至少已要求對知識產權中的商標權與版權給予刑法保護,而我國已經是世貿組織的成員。從1982年之后的立法上看,中國《商標法》及《專利法》里自始就存在刑事處罰條款;中國版權法自2001年修正后,也增加了刑事處罰條款。但如果提到“對知識產權給予反不正當競爭法保護”,甚至退一步,只提“給予反不正當競爭法的附加保護”,甚至再退一步,僅僅建議在知識產權單行法中增加反不正當競爭條款,均可能(并且已經)在相當一部分人中招致反對意見。反對的主要理由是:第一,知識產權單行法已經保護了知識產權,還有什么必要再以“反不正當競爭法給予保護”?第二,反不正當競爭法所規(guī)范的范圍很廣,遠遠不止知識產權保護,怎么能把反不正當競爭統(tǒng)統(tǒng)納入知識產權保護范圍呢?第三,知識產權法重在保護私權,反不正當競爭法重在界定國家在市場管理上的公行為,不應把公、私兩種法相混淆。主要因為這些理由,2002年《民法典》(專家建議稿)中“知識產權篇”的“一般規(guī)定”第3條及該篇第六章,「1」才沒能被接受。出于同樣的理由,至今中國任何單行的知識產權法中,也很難找到反不正當競爭條款。與此相對照,刑法在中國知識產權保護領域,比反不正當競爭法“幸運”得多。但中國的現有司法實踐及行政執(zhí)法實踐不斷告訴我們(國外的經驗也不斷告訴我們):只有反不正當競爭法在中國知識產權保護領域也“幸運”起來,中國的知識產權保護制度才有希望達到“疏而不漏”,才可能進一步完善。刑法也屬于“公法”,既然它能夠“摻合”進知識產權的“私法”中來,反不正當競爭法為何就不能呢?何況,反不正當競爭法本身就是“公私參反不正當競爭-知識產權的附加保護中國社會科學院**思半”的法。它雖以界定市場管理為主,但同時也是經營者依法享有的一大批民事權利的來源。在現代社會,將所謂“公”、“私”兩法一刀切地分得涇渭分明,早已被證明是行不通的了。刑事訴訟中附帶民事訴訟,許多民事法律法規(guī)規(guī)定侵權(當然主要指的是侵害民事權利)嚴重者要負刑事責任,等等,均早已不限于知識產權領域。而與行政相關的“公”法,則稍一想要越公、私之界,就立即招來諸多反對,可能是由于中國行政法理學對立法者的影響遠遠落后于刑事法理學。也可能行政法理學的研究本身,也落后于刑事法理學。中國的知識產權單行法確實已相當完備了,但這與反不正當競爭法的附加保護,并不矛盾。而且,如果沒有了后者,則完善的知識產權單行法,離完善的知識產權保護,還會有相當長的路。例如,受版權保護的作品,其名稱單獨拿出來,是否也受到版權保護,在中國現行版權法中并無規(guī)定。司法部門遇到這類糾紛后,首先要排除不具有獨創(chuàng)性的那部分名稱。那么,有人如果故意利用他人已經十分有名的作品名稱(而該名稱本身很難被確認有“獨創(chuàng)性”)發(fā)表自己的“拙作”,在中國就無法可管了。當初《反不正當競爭法》立法時,有立法者說,這可以放在第五條中去管。他們忘記了第五條只規(guī)范“經營者”,而搭人家作品名稱便車者,多數并不是經營者,不受第五條管。又如,搭別人“商品樣式”的便車,雖然屬于經營者,卻又偏偏是上述第五條沒有列進去的。此外,諸如并無獨創(chuàng)性的整個作品(例如數據庫作品的一大部分)等等,許多可能被無權使用者做營利性使用的,也均是中國單行的知識產權法管不了,現行《反不正當競爭法》又不管的。
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